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【院校论文】探讨试论犯罪构成在刑法理论中的地位和作用(论文范文题材)

星级: ★★★★★ 期刊: 《科海故事博览·科技探索》作者:王丽华浏览量:6742 论文级别:高评本章主题:刑事责任和刑法原创论文: 5156论文网更新时间:12-24审核稿件编辑:Thomas本文版权归属:www.5156chinese.cn 分享次数:3057 评论次数: 9771

导读:此篇文章是刑事责任和刑法相关的论文题目提纲,供需要写此方面相关本科和硕士以及专科生毕业论文的学子们鉴赏。

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摘要:犯罪构成理论是刑法科学中极其重要的理论,在整个刑法理论体系中占据中心地位,是正确认定犯罪的理论基础.一直都作为刑法理论中的一个热点问题,受到刑法学者的重视和专门研究.通过论述犯罪构成与犯罪论、定罪论以及刑事责任论之间的关系来进一步阐明其在刑法理论中的突出地位和作用.

关键词:犯罪构成 犯罪 定罪 刑事责任

犯罪构成,作为刑法学基本理论范畴之一的犯罪的核心,被视为犯罪的基石和基本内容.就法律规范的角度而言,犯罪构成由刑法加以规定;从理论角度分析犯罪构成又有其深厚的刑法学理论铺垫.关于犯罪构成理论的文章、著作颇丰,这极大促进了我国司法的发展和完善,对我国刑法理论研究也起到了很大的推动作用.那么,犯罪构成在刑法理论中究竟处于什么样的地位和作用?本文将从以下几个方面对这一问题作一简要的论述.

一、犯罪构成与犯罪论

刑法是规定犯罪,刑事责任和刑罚的法律,具体的说,刑法是掌握政权的阶级即统治阶级,为了维护本阶级政治上的统治和经济上的利益,根据自己的意志,规定哪些行为是犯罪和应负刑事责任,并给犯罪人以何种处罚的法律.从内容上讲

试论犯罪构成在刑法理论中的地位和作用
刑事责任和刑法论文题目提纲

,刑法是规定什么是犯罪、犯罪必须具备哪些要件、犯罪构成有哪些表现形态以及犯罪应承担什么性质的刑事责任等.犯罪是刑事责任产生的前提和基础,所以,关于犯罪的研究当然是刑法理论研究的起点,而犯罪构成贯穿犯罪论的始终,其实质是犯罪论研究的主轴.

犯罪构成是由资产阶级刑法学者首先提出并创立的,是资产阶级反对封建司法专制的历史性产物和法治思想在刑法学上的成果,是资产阶级罪刑法定主义在定罪问题上的具体体现,至于犯罪构成理论的构成则经历了一个漫长的过程.犯罪构成概念最早形成于13世纪意大利宗教裁判上的“查究程序”或称“纠问手续”.其时,犯罪构成只具有诉讼法上的意义.

而首先把犯罪构成赋予实体法意义的是德国的刑法学者费尔巴哈和斯鸠贝尔.费尔巴哈从罪行法定原则出发,把刑法条文上的犯罪成立的要件称为犯罪构成,他认为“犯罪构成就是违法行为中所包含的各个行为的或事实的诸要件的总和”.而斯鸠贝尔则在其1805年出版的《犯罪构成》一书中指出:“犯罪构成就是那些应当判处法律所规定的刑罚的一切情况的总和”.

现代意义上的犯罪构成理论是由贝林格、迈耶等刑法学者提出并逐步完善的.德国著名刑法学者贝林格首先提出了系统的犯罪构成要件理论,使构成要件上升为刑法总则的概念,贝林格认为构成要件与违法性、有责性没有关系.而另一位刑法学者迈耶则认为构成要件是违法性的认识依据,二者如同烟火的关系,即可以从构成要件中推定行为的违法性.麦兹格认为,构成要件是违法类型,即行为符合构成要件原则上便具有违法性,故构成要件是违法性存在的根据:构成要件不仅包括客观的,论述的要素,而且包括主观的,规范的要素,从而在犯罪构成中形成了主客观相结合的情形.目前,大陆法系国家的构成要件理论形成了以下“通说”:构成要件符合性、违法性、有责性是成立犯罪的三个条件即犯罪多元论.因此,构成要件符合性只是成立犯罪的条件之一,构成要件是违法类型,即符合构成要件的行为原则上具有违法性,构成要件不仅包括客观的、记述的要素,而且包括主观的、规范的要素.

与大陆法系西方资产阶级刑法学者的犯罪构成理论不同,代表社会主义犯罪构成理论的前苏联的犯罪构成理论有以下两个基本特点:第一,认为犯罪构成系说明行为的社会危害性的要件;第二,认为犯罪构成系犯罪的客体和犯罪的客观方面,犯罪的主体和犯罪的主观方面的统一体.因而,犯罪构成本身即包含了上述成立犯罪所必须的所有要件即犯罪一元论.所以,符合犯罪构成要件的行为必然具有违法性和有责性,即行为符合构成要件是成立犯罪的唯一条件.可见,犯罪构成对犯罪论的研究具有极其重要的意义.

同时,犯罪构成理论的发展和完善对我国刑事立法也具有重要的指导意义.从我国刑事立法实践来看,刑法总则主要规定概括的、抽象的犯罪的概念以及其性质、特征、类型和犯罪的特殊形态.在此基础上规定了刑事责任、刑罚等.而犯罪是后两者的条件和前提,因为只有犯罪发生,才可能有刑事责任的出现以及刑罚的承担.因此犯罪构成理论在刑法论中处于核心的地位,而符合犯罪构成是成立犯罪的唯一根据,所以对于犯罪的规定究其实质就是以犯罪构成的四个

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要件,犯罪客体和犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面加以规定的,同时还规定了犯罪过程中的特殊形态即犯罪预备、犯罪中止、犯罪未遂和犯罪既遂,以及犯罪构成结构的特殊形态――共同犯罪.而对于刑法分则而言,犯罪构成的作用更加突出和明显,刑法分则350多条,规定了400多个具体的罪名,而分析每个条文我们不难发现,其实质是以犯罪构成的四个要件为版本.虽然有些条文缺少了其中的―个或两个要件,但在刑法总则中必然可以找到相应的规定.因而,犯罪构成体现并贯穿于整个刑法中.

二、犯罪构成与定罪的关系

每一个理论的发展、完善的最终目的是对实践起到指导性作用,当然,犯罪构成理论也不例外,他的每一个进步和发展都对司法实践具有重要的意义.定罪是一种重要的司法活动,是司法机关在查明刑事案件事实的基础上,依照刑事实体法的规定,对某一特定行为作出是否构成犯罪的确认活动.定罪活动的内容极其广泛,不仅包括确定行为是否构成犯罪,从而解决罪与非罪的问题;还包括确定构成何种犯罪,以及解决此罪与彼罪的界限问题.

关于定罪的概念在苏联刑法学界也有许多不同的定义.

AH.特拉伊宁教授认为:“定罪就是确定被审理的作为(不作为)同法律所规定的犯罪构成相符合.”

有的教授认为:“定罪是确定某一具体行为与刑事法律规定的这或那一犯罪的构成要件相符合.”

还有人认为:“定罪是认定所实施的危害社会行为的要件完全符合法律规定的犯罪构成的具体要件.”“定罪的过程就是确定所犯罪行的客体和客观方面,主体和主观方面完全符合犯罪构成的基本要件的过程.”

从以上的定义可以看出,定罪与犯罪构成的关系紧密,犯罪构成是定罪的法律依据.当然,也不难发现上述定义仍存在许多不足:一是没有规定定罪的主体;二是其只包含了肯定某一行为构成犯罪,而排除了否定某一行为构成犯罪;三是没有规定定罪的目的.所以,我们认为应这样对定罪进行界定:“定罪就是人民法院根据案件事实和依据法定犯罪构成确定某一行为是否构成犯罪以及构成何种犯罪,以惩罚犯罪和保障无罪的人不受追究.”可见,定罪是人民法院的专门活动,案件事实是定罪的事实根据,而法定犯罪构成则是定罪的法律依据.在西方犯罪多元论的前提下,犯罪构成符合性、违法性、有责性是成立犯罪必须具备的三个条件,所以定罪必须分三个步骤去进行.而在我国刑法理论界主张犯罪一元论,即符合法定犯罪构成就当然可以推定出违法性和有责性,所以犯罪构成符合性是定罪的唯一法律依据.定罪活动也分为两个步骤进行:一是确定某一行为是否符合犯罪构成即是否构成犯罪;二是在构成犯罪的前提下进一步确定符合何种犯罪构成.总之,犯罪构成对定罪具有不可替代的作用,主要体现在以下几个方面:

(一)犯罪构成是界定罪与非罪的标准.首先我们分析犯罪概念与犯罪构成的关系.犯罪是具有严重的社会危害性、明显违反刑事法律,且应受到刑罚惩罚的行为;犯罪构成则是由实体法规定的,决定某一具体行为的社会危害性及其程度,而为该行为构成犯罪所必须的客观和主观要件的有机统一.可见,犯罪概念是确定犯罪的总标准、是犯罪构成的高度概括;而犯罪构成解决犯罪的形成及法定条件问题,因而是犯罪概念的具体化;犯罪概念反映犯罪的基本特征,揭示犯罪的社会属性和法律性质,从而为犯罪构成的立法化提供了具体的界定尺度.从以上分析我们可以得出如下结论:犯罪概念由于具有高度的概括性和抽象性不可能成为界定具体犯罪的标准,而只有把犯罪概念具体化了的犯罪构成才具有这样的作用.

(二)犯罪构成是区此罪与彼罪的标准.刑法分则350多条规定了400多个具体的罪名,每个罪名都有其各自的特征并互相区别.我们只要依此为标准就可以正确界定此罪与彼罪.例如,被告人王某,先后三次携带钳子等作案工具偷剪正在使用的军用和民用通讯电线六千余米,他欲再次行窃时被抓获.对于此案,检察机关以盗窃罪起诉,一审法院则以破坏通讯设施罪对被告人王某定性是正确的,是正确地把握了犯罪所侵犯的社会关系的性质.正因为犯罪的直接客体是犯罪的重点,也是我国司法实务凭借客体区分罪与非罪,此罪与彼罪的关键,所以必须以法定犯罪构成的四个要件作为标准,只有如此才能正确定罪.

(三)犯罪构成是保障正确定罪的前提.从多方面去衡量每一个行为,准确的做到罪与非罪、此罪与彼罪的区分,才能保障定罪的正确性.反之,则会放纵罪犯或伤及无辜.

(四)犯罪构成还可以阻止法官在定罪过程中的专断和任意性.犯罪构成是罪刑法定原则在定罪问题上的具体体现,所以其最终目的与罪刑法定原则应是一致的.在刑法分则中,每个条文都以犯罪构成为版本,从犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面对每一罪名的罪状进行了详细的规定,即使有些条文缺少其中的一个或两个要件,但在总则或分则其他条文中必然会找到相应的规定.因此法官在定罪的过程中就必须以法定的犯罪构成要件为标准去衡量每一个行为,其必然可以限制其主观专断和随意,保障定罪的准确性.

当然,在定罪这一司法活动中必然会受到外部环境的影响,而如何在特殊的环境里做到正确定罪就值得我们研究.例如,在我国法制尚不健全、社会治安有待整顿的情况下,我们所实行的“严打”活动.对此刑法理论界争议很大、褒贬不一.而我们认为所谓“严打”就是在特殊的环境下对于一些严重的犯罪行为在法定限度内从严、从重给予制裁和惩罚.所以“严打”的力度和范围决不能超越于法律之外,否则,就会对我们的整个法律秩序造成极大的破坏.

三、犯罪构成与刑事责任

关于犯罪构成与刑事责任的关系刑法学者们的看法不一、争论的焦点主要集中在以下两个方面:

(一)犯罪构成是否是刑事责任的根据.持肯定观点的学者们主张犯罪构成是刑事责任的唯一根据,其前提是他们认为定罪的根据与刑事责任的根据是一致的.而根据我国犯罪一元论的通说,犯罪构成无疑是定罪的唯一根据,所以刑事责任的根据当然就是犯罪构成.而持否定说的学者中,具有代表性的观点主要有以下几种:一是认为犯罪构成只是一个理论上的概念,属于法律意识的范畴,其本身不具有任何法律效力,并且在犯罪构成问题上,学者们的观点不一,这无疑都说明其很难作为刑事责任的根据;二是认为“犯罪构成是刑事责任的唯一根据”这一传统命题混淆了“行为符合犯罪构成”与“犯罪构成”这样两个不同概念;三是认为,犯罪构成不是刑事责任的根据,与之相反,刑事责任是犯罪构成的根据.在以上的观点中,否定说自有其一定的道理,笔者认为其第二种代表观点是值得肯定的.因为犯罪构成是法律规定的抽象的犯罪行为类型,它本身只是法律上的一种假设,一种可能性,它只是对判断一定的行为是否成立犯罪以及如何成立犯罪提供了一个法定的标准.只有当一定的具有社会危害性的行为发生,并且于某种抽象的犯罪构成相吻合,这种假设可能性才能变为现实.而这种现实的具有社会危害性的行为与某种抽象的犯罪构成相符合,才是法律假设的一定法律后果,即刑事责任发生的前提.所以,刑事责任的根据不是犯罪构成这一抽象的犯罪行为类型,而是行为符合犯罪构成这一具体的法律事实上.因此,我们认为,行为符合犯罪构成才是刑事责任的唯一根据,而犯罪构成只是确定这种根据的判断标准.

(二)犯罪构成是否决定刑事责任程度的因素.有的学者认为,犯罪构成可以决定刑事责任的轻重,但并非是唯一的因素,因为在刑法分则中,每一条文的罪状部分基本上都以犯罪构成的四个要素为基础进行设定,并且在罪状的基础上规定了相应的刑事责任以及相应的刑罚.所以,犯罪构成理应作为决定刑事责任轻重的因素.但同时,他们承认其他一些情况比如累犯、自首、立功等都可能作为影响刑事责任轻重的因素而存在.与此相反,有的学者认为,犯罪构成不是决定刑事责任轻重的因素,它仅能决定刑事责任是否存在.例如,甲乙共谋杀害丙,并造成丙死亡的后果.根据刑法的规定,甲乙构成故意杀人罪且为共犯.但是,由于甲乙在共同犯罪过程中所起的作用以及在犯罪后的两人的态度不同,决定了其所负的刑事责任以及刑罚是不同的.以上两种观点都有其一定的道理,但很显然他们都犯了一个共同的错误,正如我们在前面所论述的,犯罪构成只是一个抽象的法律概念,无论是将其作为决定刑事责任轻重的因素还是作为决定刑事责任存在的因素都是不妥的.所以,我们认为符合犯罪构成的法律事实(包括犯罪构成的四个要件方面的事实)才是决定刑事责任轻重的因素. 首先,某一具有社会危害性的行为与某种抽象的法律犯罪类型相符合,是法律设定的后果即刑事责任产生的前提,而这一危害行为实施的手段,方法,时间,地点等事实就是决定刑事责任轻重的因素.其次,符合犯罪构成的危害行为侵害的客体决定了其社会危害性的大小,直接影响其所应承担的刑事责任的轻重.再次,危害行为主体的不同对刑事责任的轻重也有一定的影

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响,对于某些特殊主体实施的非特殊主体的犯罪行为,刑法规定了较重的刑事责任.最后,危害行为主体的主观方面也是制约刑事责任轻重的一个因素,比如故意犯罪的刑事责任明显重于过失犯罪的刑事责任.

小结

从前面关于犯罪构成与犯罪论、定罪、刑事责任关系的论述中,我们对犯罪构成理论在其中的地位和作用有了更深刻的认识,而犯罪论,定罪以及刑事责任无疑都是刑法理论的核心和关键.

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当然,犯罪构成理论必然在刑法学和刑法理论中具有不可替代的地位和作用.但是,由于我国关于犯罪构成理论的研究起步较晚,并且在长期一段时间内受前苏联犯罪构成理论的影响很大,这都影响了犯罪构成理论在我国的进一步发展,因此这就要求我们开拓思维,勇于创新,敢于面对和涉及这一理论的前沿热点问题,逐步完善我国的犯罪构成理论,创立一个具有中国特色的犯罪构成理论新体系.

[ 参考文献 ]

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